Как регистрировать интеллектуальную собственность
Как регистрировать интеллектуальную собственность
ГК РФ Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1232 ГК РФ
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.
Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
удостоверенная нотариусом выписка из договора;
В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:
сведения о сторонах договора;
предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
срок действия договора, если такой срок определен договором;
территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;
предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238);
возможность расторжения договора в одностороннем порядке.
срок действия договора залога;
ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. В случае, предусмотренном статьей 1239 настоящего Кодекса, основанием для государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности является соответствующее решение суда.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением случая, предусмотренного статьей 1165 настоящего Кодекса.
О выявлении конституционно-правового смысла п. 6 ст. 1232 см. Постановление КС РФ от 03.07.2018 N 28-П.
6. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ст. 1232 ГК РФ ч.4. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся регистрации распоряжения и перехода исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
1. Необходимо ли к заявлению о регистрации распоряжения исключительным правом по договору прилагать документ об оплате соответствующей пошлины?
Необязательно. Однако заявитель вправе по собственной инициативе представить копию платежного документа вместе с соответствующим заявлением или указать сведения о платежном документе.
2. Я являюсь заместителем генерального директора общества, могу я подписать заявление о регистрации распоряжения исключительным правом по договору?
В случае подачи заявления одной из сторон договора, либо подачи заявления, подписанного сторонами договора, данное заявление может быть подписано представителем стороны договора, не являющимся патентным поверенным. Вместе с тем к данному заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия представителя, оформленная в соответствии с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Необходимо ли указывать адрес для переписки с правопреемником по договору?
Необходимо. Государственные реестры содержат, в том числе сведения об адресе для переписки с обладателем исключительного права.
4. У общества – правообладателя товарного знака изменилось наименование и/или место нахождения. Необходимо ли вносить изменения в государственный реестр в случае подачи заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом?
Согласно пункту 1 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.
Согласно пункту 1 статьи 1505 Гражданского Кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.
Таким образом, правообладателю необходимо представить заявление, оформленное согласно Приложению № 1 к Административному регламенту, а также уплатить соответствующую пошлину, и, в случае необходимости, представить иные документы, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 18 Административного регламента.
5. Прекращение зарегистрированного предоставления права использования результатов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) в одностороннем порядке
Одна из сторон лицензионного (сублицензионного) договора/договора коммерческой концессии (субконцессии) намерена расторгнуть договор в одностороннем порядке. Такая возможность предусмотрена договором. При этом договором предусмотрено, что сторона желающая расторгнуть договор в одностороннем порядке, обязана совершить определенные действия, например – уведомить другую сторону по почте о расторжении договора. Осуществляется ли при рассмотрении такого заявления проверка соблюдение стороной подавшей заявление порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором?
При рассмотрении вышеуказанного заявления проверка соблюдения порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором, не проводится.
6. Прекращение зарегистрированного предоставления права использования результатов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) в одностороннем порядке
Какие документы необходимо представить для государственной регистрации прекращения предоставления права использования результатов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) в одностороннем порядке?
Необходимо представить заявление, подписанное стороной, которая расторгает договор. В случае если заявление подписывает представитель заявителя, не являющийся патентным поверенным, также необходимо представить доверенность. Также по инициативе заявителя может быть представлен документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины.
Форма заявления приведена в Приложении № 9 к Административному регламенту.
7. Лицензия на программу для ЭВМ, базу данных
Подлежит ли государственной регистрации предоставление права использования зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности?
В соответствии с положениями пункта 5 статьи 1262 Гражданского Кодекса Российской Федерации государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора. Таким образом, предоставление права использования зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору не подлежит государственной регистрации.
8. Коммерческая концессия без товарного знака
Может ли быть зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставление права использования изобретения по договору коммерческой концессии?
Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Таким образом, предмет договора коммерческой концессии в обязательном порядке должен включать товарный знак/знак обслуживания, в противном случае такой договор не является договором коммерческой концессии.
9. Внесение изменений в договор, срок действия которого истек
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договора/договору коммерческой концессии (субконцессии) зарегистрировано со сроком действия – «до 15.03.2016». Заявление о внесении изменений было подано в канцелярию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности после указанной даты. Возможно ли государственная регистрация изменений, в том числе продление срока его действия?
Нет. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации на дату их рассмотрения.
Согласно пункту 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса Российской Федерации предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 1233 Гражданского Кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.
Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации соглашение, в том числе об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
Таким образом, изменения, касающиеся, в том числе срока действия договора, также подлежат государственной регистрации и без государственной регистрации считаются несостоявшимися.
Положения пункта 3 статьи 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержат требования об указании в документах, представляемых для государственной регистрации распоряжения правом по договору, сведений, в том числе о сроке действия договора, если такой срок договором определен.
Таким образом, в случае поступления заявления о внесении изменений в зарегистрированное ранее распоряжение исключительным правом по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) после истечения срока действия договора оно не может быть удовлетворено.
Сторонам договора следует подать новое, самостоятельное заявление о государственной регистрации предоставление права использования результатов интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации по договору.
10. Нотариальное удостоверение доверенности патентному поверенному
Должна ли быть нотариально удостоверена доверенность патентному поверенному в случае, если он подписывает заявлении о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, который не входит в его специализацию (например, товарный знак)?
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О патентных поверенных» полномочия патентного поверенного на ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем, работодателем или иным заинтересованным лицом и не требующей нотариального заверения. Вместе с тем, данное положение закона относится к случаям, когда патентный поверенный действует в пределах своей специализации, указанной в Реестре патентных поверенных Российской Федерации.
Таким образом, в данном случае действует общее правило – пункта 1 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации: «доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом». Т.е. в данном случае доверенность патентному поверенному должна быть нотариально удостоверена.
11. ООО «Деловые люди» является правопреемником ОАО «Развитие». Согласно передаточному акту, мы являемся обладателем исключительного права на товарный знак. Подлежит ли регистрации изменение правообладателя?
Согласно положению пункта 2 статьи 1232 Кодекса в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом, в силу положения пункта 6 статьи 1232 при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора, переход исключительного права считается несостоявшимся.
12. Предусмотрена ли уплата государственной пошлины за регистрацию перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем, и если да, то в каком размере?
Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных, в том числе с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам взимаются, соответственно патентные и иные пошлины, порядок и сроки уплаты которых определены Положением о Пошлинах. За рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения (пункт 3.14 Приложения к Положению) составляет 13500 рублей + 11500 рублей за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1.
13. Какой срок предоставления государственной услуги по регистрации перехода исключительного права без заключения договора с правообладателем?
Согласно пунктам 13, 14 Регламента срок предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. Государственная регистрация перехода исключительного права на РИД без договора или отказ в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент документов, указанных в пункте 19 Регламента. Указанный в абзаце втором пункта 13 Регламента срок может быть увеличен в случае необходимости направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктами 60 и 66 Регламента, повторной проверки уплаты пошлины в соответствии с пунктом 62 Регламента, проверки ответа на уведомление в соответствии с пунктом 67 Регламента, рассмотрения заявления об отзыве заявления в соответствии с пунктом 70 Регламента.
14. Есть ли необходимость представления передаточного акта (выписки из него) для осуществления регистрационных действий?
Согласно пункту 19 Регламента предоставление акта приема-передачи (выписки из него, касающейся исключительного права на РИД) является необходимым в случаях:
а) разделения российского юридического лица / выделении из состава российского юридического лица одного или нескольких юридических лиц;
Регистрация объектов интеллектуальной собственности
Статья 1225 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации называет конкретные объекты, которые закон признает результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственностью), и оговаривает, что все эти объекты охраняются законом. Но нормы правовой охраны отличаются в зависимости от того, к какой категории результатов интеллектуальной деятельности принадлежит произведение. Регистрация интеллектуальной собственности для каждой категории объектов тоже осуществляется по-разному (или не предусмотрена вообще).
Так, в 4 части ГК РФ выделяются:
В соответствии со статьей 1232 «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства». Государственная регистрация права интеллектуальной собственности позволяет:
В ряде случаев государственная регистрация является необязательной и осуществляется по желанию авторов и правообладателей.
Объекты, не нуждающиеся в регистрации
Обязательная государственная регистрация не предусмотрена для объектов авторского права (ст. 1259 ГК РФ), а также прав, смежных с авторскими правами (ст. 1304). Большинство из этих объектов вообще нельзя зарегистрировать в каком-либо государственном реестре, только программы ЭВМ и базы данных могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя. Услугу регистрации предоставляет Роспатент, соответствующие ОИС вносятся в Государственный реестр программ ЭВМ или Государственный реестр баз данных.
Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся объектами авторского и смежных прав, в какой-то степени заменяется депонированием. В настоящее время процедура депонирования не регулируется на законодательном уровне, но большинством юристов рассматривается как один из способов регистрации авторских прав на интеллектуальную собственность, способствующий их защите. Кроме того, свидетельства о депонировании признаются судами РФ в качестве доказательства авторского права.
Объекты, подлежащие регистрации
Для ряда категорий объектов интеллектуальной собственности (ОИС) государственная регистрация является обязательной — без нее права на результат интеллектуальной деятельности не могут быть признаны, а сам объект не подлежит правовой охране. Речь в первую очередь идет о патентном праве, где регистрация и защита интеллектуальной собственности неразрывно связаны.
По каждой из таких категорий ОИС ведутся соответствующие государственные реестры:
Государственная регистрация объектов интеллектуальной собственности осуществляется Роспатентом. Заявки на регистрацию селекционных достижений подаются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Все эти объекты могут быть зарегистрированы также в одном из международных патентных ведомств.
Регистрация авторского права на интеллектуальную собственность, как уже было сказано, возможна для программ ЭВМ и баз данных и предполагает выдачу правообладателю свидетельства и публикацию информации об ОИС в официальном бюллетене Роспатента.
Процедура
Для государственной регистрации ОИС правообладателю необходимо подать заявку — через сайт Роспатента, почтовым отправлением, по факсу или лично, в Роспатенте, по адресу Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1. Порядок регистрации интеллектуальной собственности для каждой категории ОИС подробно описан на сайте ведомства. Там же можно скачать формы заявлений, реквизиты счета для оплаты пошлин и электронные формы квитанций.
После подачи заявление проходит две экспертизы:
Чтобы зарегистрировать интеллектуальную собственность, необходимо оплатить государственные пошлины, размер которых сильно отличается в зависимости от регистрируемого объекта/объектов. Рассчитать сумму пошлин можно на сайте Роспатента.
Процедура государственной регистрации может длиться более года.
Видео: Депонирование в n’RIS
5 шагов к оформлению интеллектуальной собственности в IT-стартапе для привлечения инвестиций
Цель любого стартапа – выход на рынок в течение минимального срока, постцель – создание условной монополии своим продуктом, как это сделали Я.Такси. Больше никто не мыслит об открытии колл-центров для таксопарков. И хотя Яндекс и его продукты сложно назвать стартапами, принцип развития продукта один – вкладываться в интеллектуальную собственность.
Проблема российских стартапов в том, что в головах их участников укоренили мыль: «Защита интеллектуалки и ее последующая монетизация возможна только с помощью патента», – это вызывает new big aim получение патента, чтобы опираться на него при получении инвестиций и выходить на рынок под защитой.
На деле способ охраны (авторское право, патент, товарный знак, ноу-хау) – это всего лишь способы для защиты технологии, а не цель.
В статье даны пошаговые инструкции, как стартапу правильно проработать свой продукт и защитить права на него в сжатые сроки (до недели) и без глобальных трат, чтобы повысить стоимость проекта на 30%, выходить на питчинги с доказательствами правообладания на продукт и без боязни стать донором идей на рынке!
Начнем с того, что интеллектуальная собственность – это ваш основной актив. Мы можем себе представить производство без машин, без оборудования и даже без людей. Но стартап может состоять из 1-2 человек, единственный актив которых – это идея (частично воплощённая в коде).
Эти юридические термины пригодятся для понимания статьи:
Депозитарий — Хранилище, в котором находятся файлы (объекты), которые прошли депонирование и считаются «эталонными». Именно с ними производится сравнение в ходе экспертизы.
Свидетельство — охранный документ, который подтверждает владение правом.
Автор — физическое лицо. Всегда конкретный человек, который лично создал произведение своим творческим трудом
Правообладатель — человек/компания, которые заключили договор с автором и получили соответствующие права, поэтому могут ими распоряжаться, как хотят, если это договор отчуждения, или как написано в договоре, если это лицензионный договор.
Договор — документ, в соответствии с которым автор передает исключительное право полностью (отчуждение) или в части и на время (лицензия)
Шаг 1. Создать перечень активов.
Чтобы создать перечень активов, нужно разобраться, какая интеллектуальная собственность есть у стартапа.
При словах «интеллектуальная собственность» и «стартап» воображение сразу рисует патент, но до получения патента проходят годы, и к тому же не на все объекты можно его получить (перечень объектов ограничен законом, а еще нужно пройти 100 оценивающих комиссий). И даже после получения редко кто будет бегать по рынку, проверяя, применяет ли кто-то его патент или нет.
А пока все мысли заняты патентом, иная интеллектуальная собственность, такая как логотип, название, дизайн, интерфейсы и код – свободно валяется под ногами и ее можно брать и уносить в другие проекты, а основатель даже этого не заметит (если, конечно, не читает этот пост).
Поэтому давайте посмотрим на то, чем обладает стартап и как это эффективно защитить:
Логотип
— это объект авторского права, изображение, графический элемент. Он может состоять из картинки и слов, просто картинки или фамилии/имени/никнейма основателя.
Поэтому возникает вопрос: в чем принципиальная разница между логотипом и товарным знаком? И можно ли защищать логотип точно так же, как товарный знак – от использования на сайте, на товарах и социальных сетях?
В интернете много противоречивой информации, некоторые авторы пишут, что существует только товарный знак, а все остальное не существует, потому что им так кажется.
Но на самом деле, логотип, как объект дизайна охраняется точно так же, как товарный знак, поэтому автор логотипа может запретить использование своего дизайна и шрифтов (если они разработаны для логотипа).
Что он не может запретить – это использование слов и словосочетаний. Потому что запретить использование словесных обозначений может только правообладатель товарного знака.
ВАЖНО! Права на логотип оформляются свидетельством о депонировании.
Дизайн (презентация и интерфейсы)
— это объект авторского права. Они защищаются точно так же как логотип, и охраняют визуальный образ. Для того, чтобы защитить разметку (расположение элементов), требуется патент на полезную модель. Разница образа и разметки заключается в том, что образ – это дизайн графических элементов, а разметка – это план размещения кнопок на координатной сетке.
Получается как и в случае с логотипом и товарными знаками – авторское право не запрещает в принципе размещать элементы, запрещает только размещать такие элементы именно таким образом. А полезная модель – запрещает размещать таким образом элементы. Права на дизайн оформляются свидетельством о депонировании.
Блок-схема процессов (бизнес-логика)
— это ноу-хау под режимом коммерческой тайны. Прелесть его в том, что именно он может стать основой для патента на софт. Будет правильным изначально защитить его авторским правом, описав ее как сценарий.
Бизнес-модель (инструкции, регламенты, чек-листы, скрипты и офферы)
— это объект авторского права, тот материал, с помощью которого и можно построить операционный менеджмент. Именно он является предметом лицензионного договора на масштабирование бизнеса и основанием для выплаты роялти основателю. Права оформляются свидетельством о депонировании.
Чертежи устройства
— это объект авторского права. Чертежи устройства, как и внешний вид изделия, защищают от копирования и воспроизведения (создания на их основе). При этом для защиты чертежей устройства авторское право и патентное право относятся точно так же как и для интерфейсов. Права оформляются свидетельством о депонировании.
Компьютерная программа
— это объект авторского права. Компьютерная программа не является и не может быть предметом патентной защиты (в отличие от бизнес-логики, как способа решения функциональной задачи, на которую патент можно получить, если она не является обычным способом ведения хозяйственной деятельности). Права оформляются свидетельством о депонировании.
База данных
— это объект авторского права, дерево или корневой каталог программного обеспечения, иногда даже майндкарта. Самое главное: что это структура, поля базы данных, а не сами данные. База данных направляется на регистрацию без данных, только в виде полей или рубрикатора. Защищает она от создания аналогичных баз данных типа справочника. Поэтому споры желтых страниц с программными приложениями — адресными справочниками основаны на использовании базы данных.
Размеченные данные (датасеты, модель обучения)
— это объект авторского права, сборник. Поскольку данные уже размечены – они уже не являются данными в чистом виде и защищаются как объект авторского права именно потому, что структурированы и размечены определенным образом как сборник.
Данные
— это ноу-хау под режимом коммерческой тайны. Фактически – любые данные, которые могут представлять коммерческую ценность. Именно в отношении данных подписывается соглашение о неразглашении коммерческой тайны. В отношении всего остального его бесполезно подписывать, потому что ноу-хау не охраняет другие объекты, только сведения и информацию.
Возможно, у вас возникнет вопрос: в тексте везде указано, что права оформляются свидетельством о депонировании. Но почему, если авторское право возникает в момент создания произведения и не требует формальностей?
Потому что предоставить доказательства без соблюдения формальностей можно, только если есть полная и последовательная дисциплина подписания договоров, актирования работ и хранения всего этого так, чтобы можно было точно подтвердить дату создания и все это найти. За годы работы я такого не видела ни у кого. Да и если этот кто-то существует, вряд ли захочет предоставлять всю эту цепочку, показывать договоры и раскрывать зарплаты разработчиков, поэтому проще депонировать.
Шаг 2. Подобрать правильный способ защиты актива.
Часто разработчики думают, что режим ноу-хау – это то, что нужно для защиты любой технологии, и что не нужен договор с разработчиком, если можно подписать соглашение о неразглашении. По факту, это работает не так.
NDA (или режим коммерческой тайны, ноу-хау) – это в первую очередь режим. Чтобы он появился, нужно соблюсти всю процедуру:
Ввести этот режим приказом
Оформить информацию под NDA грифом или архивом под паролем
Заключить соглашение о неразглашении
Передать пароль от архива распиской или отдельным сообщением.
Сохранять режим, что означает, что любой новый человек должен подписывать такой же договор, и также получать пароль.
NDA никак не помогает оформить права на разработку, потому что это лишь один из четырех режимов защиты, который работает только в отношении информации.
Разница между патентом, товарным знаком, авторским правом и ноу-хау (NDA):
Шаг 3. Оформить права на технологию.
Технология – это то, что лежит в основе бизнеса. Многие думают, что чтобы получить действительно ценные результаты, востребованные рынком, нужно, как минимум, изобрести ракету. Это не так. Существуют различные типы инноваций, и сейчас общество находится на той стадии развития, где нужны поддерживающие инновации.
То есть прорывных инноваций сейчас крайне мало, добиться их крайне сложно, внедрить их крайне трудно. И прорывные инновации очень осторожно воспринимаются бизнесом именно в связи с большим объемом ресурсов, которые нужно вложить, чтобы получить результат.
А поддерживающая инновация – это увеличить производство, повысить качество, увеличить производительность, начать считать правильно. Это как раз очень востребовано бизнесом. И практика показывает, что их немало среди работ, которые направляются на конкурс. Именно поэтому технологическое предпринимательство имеет большое будущее, потому что человек, который может посмотреть на рынок, понять, что на рынке неправильно, и предложить способ улучшения, может получить ту инновацию, которая будет востребована рынком.
Поэтому большинство современных коммерчески востребованных инноваций – не те, которые создают новые рынки, а те, которые увеличивают эффективность на 1-2%, но делают это на большом масштабе.
Как оформить права на технологию? Превратить описание идеи в бизнес-логику и определить функциональный результат. Эти описание и модули можно защитить авторским правом, как предпатентным способом защиты, и начать патентный поиск, чтобы оценить возможность получить патент или понять, что патент не может быть получен, и придется думать, как обходить чужие патенты.
Шаг 4. Определить элементы технологии и защитить их «нужным» правом
Из каких прав состоит мой продукт? Часто предприниматели задают этот вопрос, потому что хотят защитить свои активы и масштабировать бизнес. Очень грустно видеть как то, во что ты вкладывал миллионы, спокойно производится через дорогу, а твои собственные юристы говорят, «ну что вы хотели, у нас же нет 100500 денег, чтобы получить патенты».
Скажу сразу, я не против патентов, это правильный способ охраны для промышленности. Просто ко всему нужно подходить рационально.
Способ охраны (авторское право, патентное право, товарный знак, ноу-хау) – это всего лишь способы, а не цель. Именно этими способами можно защитить технологию (решение, которое дает результат). Прочесть об этом подробнее можно в начале текста.
Почему это важно:
1. Часто, когда предприниматель придумал технологию, он идет к патентным поверенным, которые проводят патентный поиск и говорят о том, что патент получить нельзя, потому что решение не является новым. Важно ли это для них – да. Важно ли это для бизнеса – нет. Для бизнеса важно, сможет ли это решение быть достаточно защищено для того, чтобы приносить деньги, а сделать это можно и через авторское право, и через ноу-хау, и через заранее установленные убытки в договоре.
Часто бизнес работает «на потоке»: если производится 3000 наименований изделий или продукции в год, то получить на все патент нельзя – не сойдется экономика. Но это не значит, что нельзя заблокировать конкурентов, которые продвигаются по твоим наименованиями или воруют фотографии продукции, потому что можно сделать это инструментами авторского права.
Часто в работе приходится подписывать NDA под каждый чих. При этом очень немногие понимают как реально работает NDA (соглашение о неразглашении), и что в принципе нельзя оформлять NDA под визуально доступный контент – интерфейс, дизайн, внешний вид изделия.
Если подходить рационально, то существует простой способ определить способ охраны, который можно применить к технологии и возможно он поможет разобраться с тем, что произвели вы (есть сложные случаи, но в 90% случаев будет что-то такое):
Сценарий, как последовательность операций (действий), методика выполнения операций (действий) или инструкция по выполнению действий – Авторское право (свидетельство о депонировании).
Чертежи изделия (устройства), здания, сооружения, ландшафтного проекта, проекта по благоустройству/озеленению, декорирование – Авторское право (свидетельство о депонировании).
Дизайн изделия (упаковки), внешний вид изделия, фотографии изделия, слепки изделия, 3д модель – Авторское право (свидетельство о депонировании).
Текстовые описания изделия, рекламные сообщения, слоганы, тизеры, руководства пользователя и администратора, инструкции, текстовые скрипты в воронке, обучающий материал – Авторское право (свидетельство о депонировании).
Название изделия (если это название программы, курса, дизайнерской вещи, обучающего материала, или изделие произведено по рецепту) – Авторское право (Свидетельство о депонировании).
Когда нужно получать патент:
Вы придумали способ или устройство, которое обладает новизной, и планируете выдавать лицензии на его производство (потому что если вы производственная компания, то скорее всего у вас не хватит ресурсов отслеживать нарушения патента другими производственными компаниями, включая ваших собственных подрядчиков. Поэтому правильный договор с подрядчиками помогает иногда лучше, чем патент).
Вы работаете в сфере фарм, био, мед, где есть правило не работать с компаниями, у которых нет патента.
Вы получили грант (подписали договор), требование которого подать патентную заявку и получить патент.
Вы получили рекомендацию от юриста инвестора, своего патентного поверенного, акселератора или другого важного для вас контакта, что стоит это сделать.
В ряде случаев патент крайне важен для привлечения инвестиций и компании с патентом стоят дороже чем без него. Это индивидуально. И теперь осталось понять, как однозначно провести различия между авторским правом, патентом, товарным знаком и ноу-хау.
Что защищает авторское право?
Авторское право защищает форму от прямого и косвенного копирования. Это означает:
нельзя видоизменить (потому что это тоже копирование)
нельзя сделать на основе что-то похожее (потому что это производное произведение)
нельзя использовать «по-другому», то есть спеть текст, начитать книгу, сделать постановку на основе сценария или переписать фильм
Когда суд будет проверять, было ли нарушение, первое что он проверит – это был ли контрафакт скопирован или создан самостоятельно? После этого – было ли заимствование и какого рода. Для всех остальных способов (патент и товарный знак) это не так важно, и суд будет задавать вопрос «похоже или нет?».
Что защищает патент?
Патент защищает от создания подобного. Поэтому даже если конкуренты не видели вашу продукцию, не знают о ней, и сами пришли к такой мысли – они не смогут в принципе решать задачу тем способом, который описан в патенте. Патент защищает в той стране, в которой он выдан и есть ровно год с момента подачи заявки, чтобы выйти на международную фазу. Если он пропущен, патент не получит защиту в другой стране.
Что защищает товарный знак?
Товарный знак защищает место в голове потребителя, где название товара ассоциируется с товарной категорией. Именно поэтому в отношении товарных знаков есть классы МКТУ (классы для товарных знаков) и может быть два одинаковых названия на образовательные мероприятия и средства пожаротушения, которые охраняются одинаково.
Товарный знак работает только в той стране, в которой предоставлена охрана и только пока производится товар (потому что прекратить правовую охрану тоже можно, если конкурент не использует знак).
Что защищает ноу-хау?
Ноу-хау (коммерческая тайна) защищает информацию, которая представляет интерес в силу своей неизвестности. Это значит:
ее нельзя получить из ТЗ или CRM,
ее не размещают на сайте
ее не пересылают по почте
ее нельзя увидеть в открытом доступе или скачать
каждый кто получает доступ должен соблюдать порядок ознакомления с ней. Самый простой способ – защитить информацию архивом под паролем и передавать пароль под расписку.
Как выбрать способ защиты?
Традиционное внимание и уважение к патентам и товарным знакам не означает, что они работают, а все остальное – нет. Защита авторским правом такая же сильная, как и защита патентом. Начнем с того, что закон не видит разницы между защитой авторского права и патента – в нем есть одна статья, посвященная защите исключительного права 1252 ГК РФ, в которой владельцам и авторского права, и патента даются абсолютно одинаковые права, в том числе право на компенсацию. Даже в кодексе они расположены так – сначала общие положения по защите (для всех) а потом отдельная глава с особенностями для каждого вида.
Разный способ защиты – это еще и разные сроки. Авторское право действует всю жизнь автора и 50 или 70 лет после его смерти в зависимости от страны, гражданином которой является автор (в России – это 70 лет).
Права на товарные знаки существуют столько, сколько вы платите пошлину и на территории тех стран, на которых вы их платите, а права на патенты действуют от 10 до 25 лет в зависимости от типа. Это сделано для развития прогресса и чтобы патент не мешал всем остальным развивать технологию.

Регистрировать права может не только автор, но правообладатель и представитель, поэтому не обязательно ждать, когда это сделает автор, если можно ему помочь и указать его в качестве автора. В случае с депонированием, регистрацию можно осуществить в IREG, в случае с товарным знаком и промышленной собственностью (патентом, полезной моделью, промышленным образцом) требуется патентное ведомство (дотянуться до других стран можно через свою страну, здесь действуют свои правила и сроки. Допустим для выхода на международную фазу по изобретениям – это 1 год с момента подачи заявки).
Авторское право и патент охраняют разные по своей природе объекты:
авторское право охраняет форму всех произведений, которые человек может увидеть: то, что он создал и что уже можно посмотреть в виде файла
патент охраняет решение, то есть способ или устройство для получения функционального результата в реальном мире. Например, это увеличивает скорость обработки данных или качество распознавания образов.
Авторское право и патент не конкурируют между собой, они защищают разные вещи. Причем и авторское право, и патент защищают не только от копирования и воспроизведения, но и от внесения изменений и создания производных произведений. Это закреплено в статье 1270 ГК РФ.
Автор патента – это тоже автор, именно поэтому с ним подписывается авторский договор, потому что до получения патента то, что он сделал – текст патентной заявки, текст патентной формулы и чертежи охраняются авторским правом. И если кто-то возьмет его текст и чертежи и получит патент на себя, именно авторское право поможет ему забрать патент себе.
Предпатентная защита – это оформление режима единой технологии, защита авторского права на элементы технологии, которые можно защитить, и введение режима ноу-хау в отношении коммерчески значимой информации.
Патентная защита – это режим, которым можно защитить конкретное инженерное решение либо бизнес-логику, по которой функционирует приложение и его связь с устройствами, иными словами, алгоритм работы.
Кроме того, сам факт наличия патента не означает, что не появятся аналоги. Три замечательных примера из жизни:
Патент Google: Метод создания и использования рекурсивного индекса поисковых систем
Настоящее изобретение позволяет реализовать функциональные возможности «перетаскивания текста» из индекса поисковой машины из случайного места в тексте и значительно снизить трудоемкость анализа совпадения слов в тексте, что, в свою очередь, позволяет вносить предложения в отношении подразумеваемых (причинно-следственных, ассоциативных и других) отношений между объектами в их последовательности».
Патент Олега Александровича Серебренникова: Способ поиска информации в сети интернет: «Изобретение относится к области компьютерной техники, способов поиска, извлечения и обработки информации и идентификации сетевых ресурсов, электронной коммерции и дистрибуции физических и виртуальных товаров и услуг, в частности дистрибуции системы доменных имен (DNS) Интернет, а также создания платежных инструментов, платежных систем, адресации и проведения платежей. Технический результат – расширение функциональных возможностей поиска информации, в частности, товаров и услуг в сети Интернет».
Патент Яндекс: Способ и система ранжирования элементов сетевого ресурса для пользователя: «Изобретение относится к способам и системам ранжирования элементов сетевого ресурса для пользователя, причем сетевой ресурс расположен на сервере, соединенном с другим сервером. Техническим результатом является повышение релевантности элементов сетевых ресурсов для конкретных пользователей».
Почему все три изобретения защищены патентом, если они решают одну и ту же задачу и с точки зрения пользователя результат дают одинаковый? Потому что они делают это по-разному. Из этого следует 3 вывода:
Для того, чтобы получить патент на софт не нужно обязательно подавать в патентное ведомство США, в России то же самое можно защитить как способ в качестве изобретения.
Патент на софт – это не сама компьютерная программа, а алгоритм, на основании которого она работает, ее бизнес-логика.
Мысль «если получить патент никто не сможет это сделать» не основана на фактах.
Никто не сможет это сделать так КАК написано в патенте.
Поэтому, прежде чем перейти к получению патента, стартапу нужно защитить технологию. Любая работа с патентными поверенными предполагает раскрытие информации, в том числе о технологии, а без них подготовка патентной формулы может стать трудной задачей.
Шаг 5. Подготовить ответы на вопросы инвестора и прохождения IP due diligence.
Именно с этой целью инвесторы работают с аналитиками и аудиторами, которые способны определить, кому принадлежит интеллектуальная собственность, достаточно ли ее для того, чтобы работать или потребуется что-то еще, чего у проекта нет и можно ли с этим выходить на рынок не опасаясь претензий крупных игроков в нарушении их патентов.
Главный вопрос: кто создает интеллектуальную собственность?
В стартапе есть работники, подрядчики и есть основатели. Эти люди получают права на все, что создали, на основании закона не только нашей страны. Презумпция авторства установлена в 179 странах, и она гласит, что тот, кто создал интеллектуальный результат, получает на него права. Просто потому что он это сделал. Ему не нужно ничего особенно доказывать. То есть у него есть он, есть исходник, есть его творческий вклад, который он просто декларирует. И он – автор.
Для компании все сильно меняется. В отличие от автора, она не может получить права на результаты просто так. Для этого нужны договор, акт и служебное задание на бумаге или информационная система, которая будет все эти процессы вести. Это отдельный бизнес-процесс, и самое главное, чтобы он приносил результат. Потому что иначе совершенно неясно, что было сделано по договору.
Как это реализовать на примере конкретного исполнителя:
Подписать договор и определить предмет договора (что он должен сделать). Если вы планируете ставить ему задачи через мессенджер, то так и пишите: выполнять задачи, поставленные через мессенджер X от учетной записи Y, или аккаунт в системе управления задачами типа Jira.
Получать результат работы (то, что сделал исполнитель в виде файла) или архива репозитория (если это код). Особенно если среда разработки не ваша.
Выплатить исполнителю вознаграждение на реквизиты, указанные в договоре или подписать акт о безвозмездной передаче прав (для перехода прав это не важно, а для стоимости разработки важно). Разработка стоит столько, сколько вы на нее потратили.
Ставить на баланс не обязательно, поэтому получить права от исполнителя вы можете и без регистрации юридического лица.
Вы наверняка слышали истории о стартапах, которых копировали крупные компании в ходе пилотов. И об уходе обиженного сотрудника, который сделал свой стартап и стал конкурентом. Или моя самая любимая: о четырех основателях, один из которых зарегистрировал товарный знак и права на софт, потому что он был юристом и знал, как это работает, а все остальные вынуждены были делать другой продукт.
Причины, по которым эти истории случились – то, что у компании или у фаундера нет документов, подтверждающих, что это их собственность. Поставьте себя на место инвестора, с которым вам предстоит говорить. То есть на простой вопрос «что принадлежит компании?» что можно ответить? Можно ответить, что у нас есть софт, у нас есть дизайн, у нас есть бизнес-модели, у нас есть финансовый план. Это для нас делали такие-то сотрудники, вот договоры с ними. И мы приняли в них результат работ – этот результат оформлен на нас. Это хороший разговор.
Плохой разговор – это «у нас есть софт, он работает. Мы проверили – он работает». Дальше инвестор спрашивает: «Где гарантия, что это ваш софт?». И на этом этапе многие проваливаются, потому что они не могут ничего гарантировать, поскольку у них нет доказательств.
Хороший инвестор отличается от человека, который просто хочет посмотреть на то, как ваш продукт работает и сделать аналог. Хороший инвестор действительно верит в вас и ваш продукт. И, понятно, он хочет гарантий того, что вложения не пропадут, что вам действительно принадлежит право, что он действительно может вас защитить, если эта защита потребуется. И что у вас действительно будет определенный запас по времени, чтобы масштабировать ваш продукт. Для вас оформление прав означает, что вам будет что ответить, если вы столкнетесь с копированием, и вы сможете себя защитить.
Именно поэтому он и задает вопросы, а не с целью «поставить на место», или уязвить самолюбие, как многим кажется. Поэтому если вы прошли эти шаги, подготовились, у вас будет что сказать инвестору, чем усилить презентацию, и четкая стратегия, как обеспечить свою победу на рынке.
В этой статье заключен опыт 10 лет работы, на протяжении которых я училась тому, как право работает в мире цифры и железа, благодаря чему получила степень доктора наук и создала IREG –– сервис регистрации авторских прав. Всё, что описано здесь, происходило в реальной жизни, с реальными людьми. Теперь и вы знаете, как это работает. Оформляйте свои права грамотно, не бойтесь показать настоящую стоимость актива. Не поддавайтесь на провокации от заказчиков, подрядчиков, сотрудников – теперь вы уверены в том, что вам есть чем себя защитить. Разумеется, если честно выполните рекомендации и пройдете по 5 шагам.



